受领迟延
受领延迟,亦称“债权人迟延”。指债权人对债务人的履行拒绝受领或不能受领。即债权人对于债务人已经提供的给付,未为受领或未为其他给付完成所必须的协助的事实。
问题 | 债权人迟延 |
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![]() 一、债权人迟延的主要内容债权人迟延又称受领迟延,是指债权人对于债务人已经提供的给付,未为受领或未为其他给付完成所必须的协助的事实。债权人迟延包括两个方面的内容,一是受领迟延,另一是债权人未尽其他协助义务。其中,受领迟延是债权人迟延的最常见的表现形式。 二、债权人迟延的构成介绍1、须债务人的履行需要债权人的协助 2、须债务已届履行期 3、须债务人已经履行 4、须债权人不为或者不能受领 债权人不为受领,包括债权人拒绝受领和需要债权人协助而债权人不为协助两种情形。不能受领,指债权人因为自身的原因,客观上无法受领,如债权人下落不明等。 三、债权人迟延的法律后果如前述,债权人通常没有受领的义务,只是在特殊情况下,如法律有特别规定或合同当事人有特别约定时,债权人才有受领的义务。当债权人负有受领的义务时,债权人违反此义务构成迟延的,债权人应负债的不履行的法律后果。以下主要介绍债权人没有受领义务时,债权人迟延的法律后果。 1、债务人的注意义务减轻。在没有债权人迟延的情况下,债务人应依债的内容履行债务,原则上对轻过失也应负责。而在债权人迟延时,债务人的注意义务减轻。 2、债务人可自行消灭债务。债权人迟延后,债的标的物为动产的,债务人可以以提存的方式消灭债务。标的物不适于提存的,或者提存费用过高的,债务人依法可以拍卖或者变卖标的物,提存所得价款。 3、债务人解除合同。债务人解除合同须要在法律的规定下进行。我国《合同法》第259条规定:“承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同”。 4、停止支付利息。债权人迟延后,因金钱债务所生的利息债务,自受领迟延时起向后消灭。 5、缩小孳息返还范围。依照债的内容,债务人有收取由标的物所生的孳息的义务,并负有将其返还债权人的义务。在债权人迟延后,债务人仅须返还已经收取的孳息,对标的物以后所生的孳息不负收取的义务;对已经收取的孳息,就其减少或者灭失,仅在具有故意或者过失时负责。 6、债务人有权请求标的物的保管费用和因债权人迟延而增加的必要费用。 7、债权人应赔偿债务人因此受到的损失。 四、终止研究1、债权消灭。债务因免除、清偿而使债权消灭的场合,债权人迟延也消灭。 2、债务人免除。当债务人对受领迟延免除时,债权人迟延也消灭。债务人免除时,仅以一方的意思表示为之即可。 3、迟延的除去。当债权人对先前的迟延,作出承认迟延的一切后果、并作出受领的意思表示,或者准备了履行的必要协助并作出受领催告时,迟延即被除去。 五、案例分析履行迟延与损害赔偿问题案情: 甲为上海某机械公司,7月20日,甲电话通知美国某快递公司(简称UPS公司)揽货员,表明7月21日需快递一份文件(标书)到也门共和国参加投标。当日下午,快递公司交给甲一份运单,让其填写。7月21日上午,快递公司到原告处提取托运物标书,并在“公司收件代表签字处”签了名表示认可,但快递公司在收到甲的标书后,未在当天将标书送往上海虹桥机场报关,直至7月23日晚,才办完标书的出境手续,该标书7月27日到达目的地,超过了26日投标截止日期,致使甲失去了投标机会。甲由此提起起诉讼,要求快递公司退还运费人民币1432元,赔偿直接经济损失10360美元,并承担诉讼费用。 被告某快递公司辩称,原被告未就标书到达目的地日期有过明确约定,,被告为原告投递标书费时6天零5个小时,未超过国际快件中到也门4——7天的合理运输时间,不构成延误标书。标书之所以在上海滞留两天,系原告未按规定注明快件的类别、性质,以致被告无法报关,责任在原告。 法院认为,被告UPS公司作为承运人,理应迅速、及时、安全的将原告所需投递的标书送达指定地点,但被告于7月21日上午接受标书后,未按行业惯例于当天送往机场报关,直到23日晚才将标书报关出境,以致标书在沪滞留两天半,被告之行为违背了快件运输迅速、及时的宗旨,其行为构成延误,应当承担相应的民事责任。原告虽未按被告运单规定的要求填写运单,但被告在收到原告所填运单后,未认真审核,责任在被告,被告提出的无延误送达标书的事实及致使标书延期出境的主要原因在于原告运单填写不适当的理由不能成立,原告要求被告退还运费及赔偿直接经济损失,缺乏法律根据。此外,法院经审理查明:7月21日下午,被告交给原告一份快递运单,让原告填写,该运单背面印有“华沙公约及其修改议定书完全适用于本运单”和“托运人同意本运单背面条款,并委托UPS公司为出口和清关代理”等字样。华沙公约及其修改议定书,我国政府均已加入和批准,该公约修改议定书第11条第二项关于“在运载登记的行李和载运货物时,承运人的责任以每公斤250法郎为限,除非旅客或托运人在交运包件时,曾特别声明在目的地交付时的利益并缴付必要的附加费”和“如登记的行李或货物的一部分或行李、货物中的任何物件发生遗失、损坏或延误,用于决定承运人责任限额的重量,仅为该一包件或该数包件的总重量”的规定,在被告运单背面书写明确,故应视为原告和被告双方均接受上述规定,被告应按“修改议定书”规定的承运人最高责任限额赔偿原告经济损失。标书运单上填写总重量为8公斤,故被告应赔偿原告经济损失2000法郎(折合人民币12695.47元)。 评析: 本案是一起因债务人履行迟延而导致损害赔偿的案件。履行迟延有两种含义:广义的包括给付迟延(债务人迟延)和受理迟延(债权人迟延),狭义的履行迟延则单指债务人的迟延。本案属于给付迟延,即债务人在履行期限到来时,能够履行而没有按期履行。我们首先探讨履行迟延的构成要件问题: 构成履行迟延须符合下列条件: 1、有合法的债务存在 2、违反了履行期限之规定。判断债务人是否迟延履行通常以债务是否到了履行期限而债务人是否履行债务为标准,履行期限到来后,债务人不能履行债务,将构成迟延,当然,在许多情况下,债务人在迟延一段时间后,还会做出履行,但如果拒绝履行债务,此时,迟延履行已转化为拒绝履行。 本案争议的焦点问题是交货时间的认定问题。所谓交货时间,是指完成货物交付的时间,交货地点是指完成货物交付的地点。当事人在合同中约定的交货时间与交货地点是密切联系在一起的,因而,确定交货时间必须与交货地点联系起来考虑。具体到本案,从审理查明的事实来看,也门共和国是交货地点,此点已为原被告所确认,故认定本案被告是否构成履行迟延,关键在于确定具体的交货期限。从原、被告自称及法院认定的事实来看,交货期限是不明确的。《合同法》第六十四条第四款规定:履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。此处所说的“必要的准备时间”与《美国统一商法典》第2—309条所称“合理时间”相同。我认为,本案中的合理时间包括两点:一为被告到原告处提起托运物(标书)、签字认可后,办理报关手续后在正常情况下所需的时间,二为将货物(标书)从上海运到也门的时间,包括等候运输时间和货物在途时间。若合同一方未在上述合理期限内履行合同义务,则构成履行迟延。本案被告在接受标书后,未按行业惯例于当天送往机场报关,在上海滞留两天半后才将标书报关出境,由此造成原告的标书在27日才到达目的地,这两天半时间不属于合理期限,由此导致延误,应当承担相应的法律责任。 3、在履行迟延情况下,履行是可能的,不存在因债权人原因致债务不能履行的情形。本案中,被告在接受原告标书后,立即履行是可能的。 4、履行期限到来后,债务人没有履行债务。 5、迟延履行没有正当理由。按照诚信原则的要求,如果在特殊情况下,债务人确有正当理由而暂时不能履行合同,可以被免除实际履行的责任,或者债务人依法行使同时履行抗辩权,而暂不履行债务,则不构成迟延。本案中,快递业的惯例是接受投递物后,立即办理运输,其宗旨是迅速、及时,这可以看作是快递业者的默示担保条款。被告无故滞留投递物标书两天半,应当认定为到期不履行债务。 下面,再来讨论债务人履行迟延情况下,其应承担的违约责任问题。 本案中,可能的违约责任形式为损害赔偿。根据损害与违约行为之间的关系可分为1、直接损失,即由违约行为直接引起的损失;2、间接损失,即由违约行为非必然地、间接的引起的损失。而根据经济学上关于损失计算之参照标准可以分为:1、预期利益的损失,即当事人在订立合同时期望从此交易中获得的各种利益和好处,或者说,“假如合同能够完全履行的话,非违约方所应获得的全部利益”:2、信赖利益的损失,即“法律行为无效而相对人信赖其为有效,因无效之结果所蒙受之不利益,故信赖利益又名为消极利益和消极的契约利益”,3、机会利益损失。我国《合同法》)第ll 3条第一款规定:“……损失赔偿应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益……”因此,债务人所应当负责赔偿的损失,必须与迟延履行有因果关系。在违约责任中,因果关系是归责的重要前提。因为,一方面,任何人都必须对自己的行为所造成的损害后果承担责任,(不可抗力造成的损害除外),要确定责任,必须确定引起损害后果发生的真正原因;另一方面,因果关系对于损害赔偿的范围之确定具有重要意义,这不仅表现在因果关系决定着直接损失与间接损失的区分,而且也是随损害赔偿范围做出限定的标准。在此问题上,各国立法和司法实践主要采纳了三种学说:可预见理论、充分原因说及直接损害说。从我国法律规定来看,我国合同法采纳的是可预见性理论,即合同当事人将对其应当预见到的损害负赔偿责任,只有当因违约所造成的损害是可以预见的情况下,才能认为损害结果与违约有因果关系。故可预见性理论可以限制事实上的因果关系的发生,将损害赔偿责任限制在一个合理的范围内。就本案来看,法院依据“华沙公约”和她的修改议定书判令被告一次性赔偿原告经济损失2000法郎是正确的,至于其他损失,因为即使被告及时将标书送达,其能否中标尚难确定,能否获得预期利益更是难测,故应属间接损失或机会利益损失,不在赔偿之列。 法实践主要采纳了三种学说:可预见理论、充分原因说及直接损害说。从我国法律规定来看,我国合同法采纳的是可预见性理论,即合同当事人将对其应当预见到的损害负赔偿责任,只有当因违约所造成的损害是可以预见的情况下,才能认为损害结果与违约有因果关系。故可预见性理论可以限制事实上的因果关系的发生,将损害赔偿责任限制在一个合理的范围内。就本案来看,法院依据“华沙公约”和她的修改议定书判令被告一次性赔偿原告经济损失2000法郎是正确的,至于其他损失,因为即使被告及时将标书送达,其能否中标尚难确定,能否获得预期利益更是难测,故应属间接损失或机会利益损失,不在赔偿之列。
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